Понятие интеллектуальная собственность и ноу хау соотносятся

Содержание

Секрет производства (ноу-хау): правовой статус

Понятие интеллектуальная собственность и ноу хау соотносятся

Денис Доротенко

Ведущий юрисконсульт ООО “ЯНДЕКС”

специально для ГАРАНТ.РУ

Настоящая колонка посвящена обзору секрета производства (известного также как ноу-хау) как результата интеллектуальной деятельности в понимании российского законодательства и в срезе российской судебной практики.

В статье рассматривается правовой статус секрета производства, отдельные аспекты режима коммерческой тайны в отношении такого объекта, особенности реализации права распоряжения им, ситуации, при которых у такого результата интеллектуальной деятельности могут быть несколько независимых правообладателей.

Периодически юридическому сообществу становится известно о судебных процессах в отношении информации, являющейся секретом производства (например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 ноября 2017 г. по делу № А33-28905/2016).

Иногда такие судебные споры становятся следствием перехода сотрудника из одной организации в другую, когда в связи с трудовой деятельностью на предыдущем месте работы ему стал известен секрет производства, в отношении которого был введен режим коммерческой тайны, а работник (например, ввиду недобросовестности или в корыстных целях) разгласил его коллегам на новом месте работы.

Поскольку для судебной практики секрет производства, как объект споров сторон, не такое частое явление и нередко возникают вопросы относительно его правового статуса, разграничения с понятием коммерческой тайны, целью данной колонки является освещение правового статуса секрета производства (ноу-хау) как результата интеллектуальной деятельности и его соотношение с коммерческой тайной.

Понятие секрета производства

Секрет производства как результат интеллектуальной деятельности знаком действующему российскому законодательству, что нашло свое закрепление в главе 75. “Право на секрет производства (ноу-хау)” Гражданского кодекса. Понятие секрета производства приведено в ст.

1465 ГК РФ следующим образом: “Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны”.

Двойное именование обсуждаемой категории результатов интеллектуальной деятельности (как секрет производства, так и ноу-хау) объясняется тем, что ноу-хау – это результат калькирования в отечественное законодательство термина know-how из англо-саксонского права.

Дословно его можно перевести как “знать-как” (то есть под этим понимаются знания практического или технического характера, ставшие известными в результате опыта или исследования).

И в целях гармонизации отечественной нормативно-правовой базы праву иностранных государств (в том числе и для защиты отечественных обладателей секретов производства) было введено такое дополнительное обозначение к термину секрет производства.

В качестве сведений, составляющих секрет производства, В. Никитин выделяет следующие1:

  1. сведения о результатах научных исследований;
  2. техническая и технологическая документация;
  3. результаты опытов и испытаний;
  4. методики;
  5. материалы исследования применяемых технологий и технологических процессов;
  6. прогнозируемые оценки рыночной конъюнктуры;
  7. тенденции развития техники и технологий;
  8. сведения о поставщиках и покупателях;
  9. информация об условиях и ценах по договорам, которые заключаются или о заключении которых ведутся переговоры.

Этот перечень не является исчерпывающим, и в перечень таких сведений могут входить и иные сведения.

В качестве конкретных примеров секрета производства можно вспомнить процесс создания гидроизолирующего материала “Пенетрон”, химического состава напитка “Кока-Кола”, техническую документацию по блокам подготовки газа автоматический БПГА “Исток-1” (по последнему примеру см. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 19 января 2017 г. № Ф06-15816/2016 по делу № А65-7789/2016).

Однако не все такие сведения могут быть признаны секретом производства. Пункт 2 ст. 1465 ГК РФ определяет, что секретом производства не могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость ограничения доступа к которым установлена законом или иным правовым актом.

Правовая охрана секрета производства (ноу-хау)

Правовая охрана секрета производства выражается в том, что секрет производства признается законодательством самостоятельным результатом интеллектуальной деятельности, в виду чего обладателю секрета производства принадлежит исключительное право его использования и распоряжения любым не противоречащим закону способом, в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений (см. п. 1 ст. 1466 ГК РФ).

Ввиду этого, если лицо неправомерным образом получит информацию, представляющее собой секрет производства ее обладателя, и это станет причиной нарушения исключительного права такого обладателя, последний будет вправе защищать свои нарушенные права всеми допустимыми с точки зрения закона средствами, добиваясь устранения такого нарушения.

Однако если лицо добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства стало обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, такое лицо приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства (п. 2 ст. 1466 ГК РФ).

Такая норма позволяет сделать вывод о том, что у секрета производства может быть несколько независимых обладателей, если каждый из них правомерно и отдельно от других смог в силу опыта, знаний либо исследований достигнуть того информационного результата, который представляет собой соответствующий секрет производства.

В то же время, наличие этой нормы позволяет говорить о том, что законодатель, в целях развития и стимулирования инноваций и конкуренции (в первую очередь, в промышленной сфере деятельности), тем самым позволяет различным лицам получить правовую охрану на один и тот же, по сути, секрет производства.

При этом, законодательно определено, что правовая охрана в отношении секрета производства (в виде предоставления его обладателю в отношении него исключительного права на секрет производства) действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание (ст. 1467 ГК РФ). Как только конфиденциальность сведений, составляющих секрет производства, утрачивается, исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей. При этом если обладатель такого секрета производства пожелает прекратить его правовую охрану путем правомерного раскрытия конфиденциальной информации, составляющей секрет производства, законодательно он не обязан уведомлять иных обладателей такого секрета производства о своем решении и наступающих вследствие этого правовых последствиях и тем более согласовывать с ними такие свои действия.

Сведения могут считаться конфиденциальными, если в отношении них введен режим коммерческой тайны. Этот вывод сделан на основании п. 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г.

№ 29 “О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации”, который изложен следующим образом: “Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны”.

Соответственно, чтобы обладатель информации мог считать такую информацию своим секретом производства, он должен принять все необходимые меры, чтобы в отношении такой информации действовал режим коммерческой тайны, который предусмотрен положениями Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ “О коммерческой тайне”. При отсутствии режима коммерческой тайны лицензионный договор на секрет производства может быть признан незаключенным (см. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 августа 2017 г. по делу № А40-137995/2016).

Как верно отмечает П. Гулидов2, указанный федеральный закон не предусматривает определенного способа прекращения режима коммерческой тайны в отношении информации конфиденциального характера.

Также ни этот закон, ни положения ГК РФ не предусматривают исключений для восстановления режима правовой охраны секрета производства, если действия по разглашению такой информации носили неправомерный характер.

Поэтому если представить ситуацию, в соответствии с которой в ходе открытого судебного разбирательства будет установлено, что разглашение лицом сведений, составляющих содержание секрета производства, было незаконным и данное лицо будет привлечено к ответственности за разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, исключительное право на такой секрет производства все равно можно считать прекращенным уже по тому основанию, что указанные сведения стали известны неопределенному кругу лиц.

Распоряжение правами на секрет производства

Помимо такого своеобразного вида распоряжения исключительным правом на секрет производства, как совершение действий по раскрытию сведений, составляющих его содержание (то есть досрочное прекращение исключительного права), обладатели вправе также передать (произвести отчуждение) исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне (ст. 1467 ГК РФ) или предоставить другой стороне право использования (лицензию) соответствующего секрета производства в установленных договором пределах (ст. 1468 ГК РФ).

И если в отношении отчуждения исключительного права следует, главным образом, иметь в виду положения п. 2 ст.

1467 ГК РФ, согласно которым при отчуждении исключительного права на секрет производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства (то есть чтобы прежний обладатель исключительного права, после получения вознаграждения за секрет производства, не обнулил коммерческую ценность переданного секрета производства путем разглашения его содержания, и тем самым лишил выгоды нового обладателя), то про лицензионный договор можно рассуждать более подробно.

Лицензионный договор на ноу-хау

Как и в случае с отчуждением исключительного права на секрет производства, к отношениям сторон по лицензионному договору также применимы ограничения относительно разглашения информации. Так, согласно ст.

1469 ГК РФ, лица, получившие соответствующие права по лицензионному договору, обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства.

Это объясняется той же необходимостью сохранить коммерческую ценность секрета производства в случаях, когда лицензиат перестал быть связан условиями такого лицензионного договора.

И чтобы у него не было соблазна раскрыть сведения, составляющие секрет производства, по истечении срока действия договора (и тем самым причинить вред действующим обладателям такой информации), полагаем, на этот случай и предусмотрено данное законодательное ограничение.

Если говорить про срок действия лицензионного договора, то ГК РФ не устанавливает определенные требования к нему. Лицензионный договор может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия.

Однако если срок в договоре не конкретизирован, то за каждой из сторон законодательно закреплено право на односторонний отказ от договора с обязательным условием предварительного предупреждения другой стороны об этом в срок не позднее, чем за 6 месяцев до даты вступления такого отказа в силу (ст. 1469 ГК РФ).

При этом, стороны вправе закрепить в договоре иной, более длительный срок такого предварительного уведомления.

Источник: https://www.garant.ru/ia/opinion/author/dorotenko/1186956/

Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права

Понятие интеллектуальная собственность и ноу хау соотносятся

На мировом уровне регулированием отношений в части создания и использования интеллектуальной собственности занимается Всемирная Организация Интеллектуальной собственности (сокр. ВОИС, учреждена в 1967 г.).

Согласно Конвенции, выпущенной ВОИС интеллектуальной собственностью признаются:

  • литературные, художественные, научные произведения
  • результаты деятельности артистов, фонограммы, ТВ и радио передачи
  • изобретения и полезные модели
  • опытные образцы, относящиеся к исследовательской и промышленной деятельности
  • селекционные достижения
  • товарные знаки, логотипы, фирменные наименования и иные знаки, используемые в коммерческой деятельности, секреты производства
  • программное обеспечение, базы данных
  • прочие объекты, которые относятся к результатам интеллектуальной деятельности человека в науке, производстве, литературе и художественной области

В Российской Федерации вопросы создания и использования интеллектуальной собственности регулируются четвертой частью Гражданского Кодекса РФ.

В широком смысле, ГК РФ определяет интеллектуальную собственность как  результаты интеллектуальной деятельности человека и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, предприятий,  товаров, работ и услуг, в отношении которых осуществляется правовая охрана.

Перечень объектов интеллектуальной собственности, подлежащих правовой охране приведен в статье 1225 ГК РФ и содержит 16 объектов, которые условно можно разделить на несколько групп, в зависимости от того, нормами какого права они охраняются:

— Объекты авторского  и смежного с ним права

Таковыми являются произведения искусства, литературы, программы для ЭВМ, базы данных.

Специфика объектов интеллектуальной собственности, охраняемых авторским правом  заключается в том, что в данном случае, под охраной находится не форма выражения произведения, а непосредственно его содержание.

Примеры объектов авторских и смежных прав:

  • «Мона Лиза», или «Джоконда» — картина Леонардо да Винчи
  • cерия фильмов «Чебурашка» — режиссера Романа Качанова
  • программа для ЭВМ № 2019666776 — Многофункциональная система мониторинга и управления технологическим процессом «Т-СМАРТ»

— Объекты патентного права

К ним относятся инновационные, ранее не используемые и неизвестные устройства, т.е. изобретения, а также полезные модели, способные принести пользу в производстве и промышленной деятельности, промышленные образцы, воспроизводящие внешний вид будущего устройства.

Чтобы стать объектом, охраняемым патентным правом, результат интеллектуальной деятельности должен быть запатентован.

Примеры объектов патентного права:

  • Способ сканирования луча гибридной зеркальной антенны RU 2 694 460
  • Мокрый однозонный электрофильтр с функцией озонатора RU 188998
  • Устройство для стабилизации магнитного поля электромагнита SU 964614

— Средства индивидуализации – товарные знаки во всех своих выражениях, коммерческие обозначения, фирменные наименования, наименования мест происхождения товара

В данной группе, права объектов интеллектуальной собственности охраняются по-разному, например, товарные знаки, подлежат регистрации, независимо от того, в какой форме они выражены.

Примеры средств индивидуализации:

Товарный знак № 539391  

Товарный знак № 423629 

Товарный знак № 547955 

Товарный знак может представлять собой как сочетание слов, так и объемное выражение, например, узнаваемая, оригинальная форма упаковки продукта или он может быть выражен в изобразительной форме, иначе говоря, представлять собой узнаваемый логотип. Для защиты всех этих средств коммерческой индивидуализации от конкурентов их необходимо зарегистрировать в Федеральном институте промышленной собственности.

Что касается фирменного наименования организации, то оно  охраняется с момента регистрации юридического лица, а именно, с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц. В этот же момент у правообладателя возникает исключительное право на фирменное наименование.

Правообладатель может использовать фирменное наименование с целью индивидуализации своего предприятия — он может указывать его на вывесках, в счетах, договорах, документации, использовать в маркетинговых целях и т.д.

Стоит отметить, что в отличии от иных объектов интеллектуальной собственности фирменное наименование не может быть отчуждено — т.е. правообладатель не может распоряжаться своим исключительным правом на фирменное наименование.

Как правило, фирменные наименования в Российской Федерации состоят из двух частей, одна из которых содержит отсылку к организационно-правовой форме организации, а вторая, непосредственно, само наименование.

Еще одну подгруппу средств индивидуализации составляют коммерческие обозначения. Чтобы подлежать правовой охране, коммерческое обозначение, в обязательном порядке, должно обладать рядом отличительных признаков и известностью в границах определенной территории.

В отличии от фирменного наименования, коммерческое обозначение не не подлежит обязательному внесению в ЕГРЮЛ.

В данном случае, правообладатель имеет право распоряжаться исключительным правом на коммерческое обозначение — он может предоставить третьим лицам право использовать такое обозначение по договору.

Стоит также отметить, что исключительное право на коммерческое обозначение переходит к иному лицу только если оно было передано вместе с предприятием, средством индивидуализации которого оно служит.

— Интеллектуальная собственность, охраняемая на уровне  организации, посредством соблюдения конфиденциальности

К этой группе можно отнести нестандартные объекты интеллектуальной собственности, такие как:

  • секреты производства и ноу-хау – данные объекты не подлежат регистрации и их права охраняются организацией-обладателем как коммерческая тайна на основании закона РФ “О коммерческой тайне”
  • селекционные достижения – на государственном уровне данный объект интеллектуальной собственности может быть зарегистрирован в Министерстве сельского хозяйства РФ
  • топология интегральных микросхем, т.е. зафиксированное на физическом носителе пространственно-геометрическое расположение взаимосвязанных элементов интегральной микросхемы

Как и в отношении большинства объектов интеллектуальной собственности, правовая охрана топологии интегральных микросхем осуществляется только в случае, если она отвечает требованиям уникальности и новизны. Помимо этого, ТИМС может быть зарегистрирована в Федеральной службе интеллектуальной собственности посредством подачи заявки.

Получить консультацию по защите интеллектуальной собственности

Источник: https://zashitoved.ru/blog/intellektualnaya-sobstvennost-i-intellektualnye-prava/

Соотношение понятий «интеллектуальная собственность» и «исключительные права» и их общая характеристика

Понятие интеллектуальная собственность и ноу хау соотносятся

40.1.1. Под интеллектуальной собственностью понимаются результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции, выполняемых работ или услуг.

Интеллектуальная собственность, согласно ст.

1225 ГК РФ, включает в себя произведения науки, литературы и искусства; программы для электронно-вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных; исполнения; фонограммы; сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименование мест происхождения товара и коммерческие обозначения.[46]

Вышеуказанные объекты интеллектуальной собственности классифицируются на следующие группы:

1) объекты авторского и смежного прав. Нормы авторского права регулируют права авторов произведений (литературных, музыкальные и т.д.), а нормы смежного права – права на производные от основных произведений объекты (переведенный текст, аранжировка музыкального произведения, киносценарий романа и т.д.);

2) объекты патентного права (изобретения, полезные модели промышленные образцы);

3) средства индивидуализации (фирменные наименования, наименования мест происхождения товаров, товарные знаки, коммерческие обозначения);

4) нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности (селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау).

40.1.2. Наряду с понятием интеллектуальная собственность в четвертую часть ГК РФ, вступившую в силу 1 января 2008 г., включено понятие «интеллектуальные права». Теория «интеллектуальных прав» как прав на нематериальные объекты была впервые предложена в 1879 году Е. Пикаром.

В российском праве термин «интеллектуальные права» стал использоваться по предложению В.А.Дозорцева[47] из-за недостатков термина «интеллектуальная собственность». Согласно ст.

1226 ГК РФ, на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Таким образом, в настоящее время интеллектуальной собственностью признаются сами результаты интеллектуальной деятельности (произведения науки, литературы и искусства, изобретения, фирменные наименования, товарные знаки и т.д.), а исключительными правами – права на результаты интеллектуальной деятельности.

Интеллектуальные права включают личное неимущественное право и исключительное право, являющееся имущественное правом.

К функциям исключительных прав относятся: (1) признание права авторства на результаты умственного труда; (2) установление режима использования результатов умственного труда и (3) защита прав их авторов и иных субъектов, правомерно приобретших исключительные права.

40.1.3. Гражданским кодексом РФ установлен принцип территориального действия норм об интеллектуальных правах.

Это означает, что на территории Российской Федерации действуют исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, установленные международными договорами Российской Федерации и Гражданским кодексом РФ (п. 1 ст. 1231 ГК РФ).

В литературе отмечается, что среди обширного и весьма детализированного набора коллизионных норм, вошедших в разд.

VI ГК «Международное частное право», нет ни одной коллизионной нормы, которая предусматривала бы в качестве права, подлежащего применению к исключительным правам на интеллектуальную собственность, право иностранного государства.[48] Однако в п.3 ст. 1211 ГК РФ содержится коллизионная норма, устанавливающая выбор права, применимого к лицензионному договору.

Строго территориальный подход привел к возникновению в ряде стран коллизионной нормы lex loci protectionis – к интеллектуальным правам применяется право страны, где испрашивается охрана прав. [49] В других государствах применяется коллизионная привязка к праву страны происхождения произведения (lex originis). Так, например, согласно ст. 61 Закона Румынии о международном частном праве, возникновение, содержание и прекращение права на промышленную собственность регулируется правом государства, в котором была произведена ее регистрация.[50]

40.1.4. Действующим законодательством установлены следующие типы процедур оформления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности: (1) режим авторско-правового регулирования; (2) режим патентно-правового регулирования и (3) режим засекречивания (ноу-хау).[51]

40.1.5.Согласно ст. 11 ГК РФ, защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляют, по общему правилу, судебные органы (суд общей юрисдикции, арбитражный суд и третейский суд). Административный порядок применяется в случаях, прямо указанных в законе. Но возможность обжалования в суд любого административного решения сохраняется и в этих случаях.

40.2. Авторское право и смежные права[52]

40.2.1. Авторское право – система норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства.

Действующее законодательство не определяет понятие «произведения науки, литературы и искусства». В доктрине наиболее подробно оно рассмотрено в работах В.Я.

Ионаса (1900-1988), который первым среди отечественных юристов дал определение творчества, представляя его как «продуктивное мышление», то есть воспроизводство «неготовых» мыслей без применения правил логики.

Как представляется, именно эта норма определила в последующем подход к критериям творчества в авторском праве.

Его суть заключается в том, что критерием творческого характера произведения признавалась не творческая деятельность автора по созданию произведения, а элементы произведения, являющиеся объективным выражением творческой деятельности. Следствием этого был постулат: если в произведении нет самостоятельных элементов, представляющих собой объективно выраженный результат творческой деятельности, то произведение в целом не подлежит правовой охране.[53]

Научное произведение есть синтез понятий, выраженный в объективной форме, представляющий новое изложение или критику существующих научных взглядов (научно-литературный труд), либо новое решение познавательной задачи (открытие), либо то и другое одновременно.[54]

Литературное произведение – это объективно выраженная образная форма отражения действительности средствами письменной художественной речи.[55]

Произведение искусства – отражение действительности посредством синтеза идей и образов. Облеченного в объективную форму и содержащего решение художественной задачи с помощью красок, звуков, движений и других выразительных средств.[56] 40.2.2. Субъектами авторского права являются физические лица – авторы произведений. В настоящее время по российскому законодательству юридические лица могут приобретать авторские права только в порядке правопреемства. Но следует учитывать, что авторство российских юридических лиц, возникшее до 1993 г., охраняется законом.

Правопреемники составляют следующую категорию субъектов авторского права. Обычными правопреемниками являются наследники, которые становятся субъектами авторского права после смерти автора.

К ним переходят авторские имущественные права. Однако они имеют право осуществлять охрану некоторых имущественных прав автора (авторство, неприкосновенность произведения и т.д.).

Авторские права наследников действуют, по общему правилу, в течение 70 лет после смерти автора.

К числу правопреемников относятся также и иные лица: (1) лица, приобретшие авторские права на основании авторских договоров с авторами или их наследниками, (2) работодатели, по служебному заданию которых были созданы произведения и (3) заказчики программ ЭВМ и баз данных.

Субъектами авторского права являются также организации, управляющие имущественными правами авторов на коллективной основе. Так, например, в соответствии с Указом Президента РФ от 7 октября 1993 г.

№ 1607 «О государственной политике в области охраны авторского права и смежных прав», для управления имущественными правами авторов с целью реализации и защиты авторских прав было создано Российское авторское общество (РАО).[57]

40.2.3. Объектами авторских прав являются, согласно ст.

1259 ГК РФ, следующие десять разновидностей произведений: литературные произведения; драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам.

Кроме того, к объектам авторских прав отнесены производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения, и составные произведения, то есть произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.

Но вышеуказанный перечень не является замкнутым.Любые разновидности произведений автоматически охраняются авторским правом, если они отвечают следующим требованиям, предъявляемым к объектам авторского права:

1) творческий характер создания;

2) существование в какой-либо объективной форме.

Согласно пункту 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г.

№ 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», (1) объектом авторского права является только тот результат, который создан творческим трудом, (2) пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом, (3) само по себе отсутствие новизны, уникальности или оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права.[58]

Таким образом, данный документ подтверждает давно сложившееся правило, согласно которому творческой признается любая умственная деятельность и результат этой деятельности охраняется авторским правом, если не доказано, что он является следствием прямого копирования, либо он вообще по закону не может являться объектом авторского права, либо признается объектом патентного права.

Нормами авторского права защищаются как обнародованные, так и необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме.

Произведения могут иметь следующие объективные формы: письменная (рукопись, машинопись, нотная запись и так далее), устная (публичное произнесение, публичное исполнение и так далее), звуко- или видеозапись (механической, магнитной, цифровой, оптической и так далее), изображение (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео- или фотокадр и так далее), объемно-пространственная (скульптура, модель, макет, сооружение и так далее) и другие.

40.2.4. Источники авторского права. Основным внутригосударственных источником является ГК РФ (глава 70).

Кроме того действуют указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, ведомственные акты по гражданско-правовым вопросам науки, литературы и искусства, в части, не противоречащей ГК РФ и другим федеральным законам.

К числу регуляторов авторских правоотношений относятся международные договоры и обычаи делового оборота.

Из числа международных договоров РФ наиболее важными являются Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. (в ред. от 24 июля 1971 г.

), и Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г. Кроме того, применяются Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности, от 14 июля 1967 г.

и Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники от 21 мая 1974 г.

40.2.5. Автору произведения принадлежат следующие права:

1) исключительное право на произведение;

2) право авторства;

3) право автора на имя;

4) право на неприкосновенность произведения;

5) право на обнародование произведения.

6) право на отзыв;

7) право следования;

8) право доступа к произведениям изобразительного искусства.

Исключительное право на произведение означает узаконенную монополию правообладателя использовать произведение по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом и разрешать или запрещать другим лицам его использование (ст. 1270 ГК РФ).

Под правом авторства принято понимать юридически обеспеченную возможность лица считаться автором произведения и вытекающая отсюда возможность требовать признания данного факта от других лиц.[59]

Право автора на имя – право использовать или разрешать использование произведения под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно, неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на произведение и при предоставлении другому лицу права использования произведения (п. 1 ст. 1265 ГК РФ).

Право на неприкосновенность произведения и защита произведения от искажений

Источник: https://infopedia.su/15x3087.html

Ноу-хау как объект интеллектуальной собственности

Понятие интеллектуальная собственность и ноу хау соотносятся

Право на ноу-хау в интеллектуальной собственности регламентирует Гражданское законодательство.

Термин подразумевает охрану нераскрытой информации в силу ее коммерческой ценности, если правообладатель применяет меры по конфиденциальности.

Таким способом могут охраняться данные о списках клиентов, не запатентованных технологиях, практическом опыте и знаниях в сфере маркетинга, устройствах и другие сведения, представляющие собой потенциальную или уже приносящую пользу значимость.

Формы проявления ноу-хау

Термин имеет английское происхождение и дословно переводится – знаю как. Такое название, несмотря на дискуссии по поводу жаргонности, нашло отражение в более чем двухстах законодательных актах РФ. Термином обозначают определенный опыт или знания, которые наделены конфиденциальностью и представляют собой ценность в коммерческом плане.

Гражданское право регламентирует несколько форм проявления ноу-хау:

  1. Сочетание знаний и опыта коммерческой направленности относительно конъюнктуры рынка, вопросов ценообразования, эффективных схем реализации товарной продукции, клиентов, посредников, поставщиков, предпочтительных вариаций рекламы, оптимальном векторе движения товарно-материальных ценностей.
  2. Нераскрытая информация в финансовой сфере, в том числе сведения о максимально выгодных и безопасных способах использования финансовых ресурсов. В эту форму ноу-хау входит информация о денежных средствах, акциях, облигациях, ценных бумагах, инвестиционных проектах, специфике таможенных и налоговых систем, эффективных сферах инвестирования.
  3. Управленческое направление. Эта форма включает данные о рекомендациях по выбору оптимальных управленческих методов и организационных структур, формированию информационных сетей, внедрению автоматизированных управленческих систем, специфике и распределению функций персонала, организационных методов в части производственных процессов.
  4. Сведения технического характера, включающие информацию о том, какие объекты еще не запатентованы, что содержит описательная часть уже запатентованных объектов, которая относится к не раскрываемой информации. К этой форме также относится информация о формулах, расчетах, чертежах, рецептах, рекомендациях по конкретным технологическим приемам и предписаниям для персонала производства. Сведения технического характера охватывают результаты научных исследований по объектам, которые признаны неохраноспособными, а также производственные, проектные и другие виды секретов.

Ноу-хау представляет собой совокупность разно форматных направлений знаний и опыта в финансовой, производственной, управленческой и других сферах, которые имеют скрытый или частично скрытый характер.

К ноу-хау применим режим тайны служебной или коммерческой категории. В разрез распространенному мнению этот объект интеллектуального права не подпадает под регламентацию авторского или патентного права.

Специфика охраны ноу-хау

Режим ноу-хау для охраны сведений нераскрытых данных служит оправданной альтернативой патентования. Срок охранного режима обусловлен одновременным действием трех условий: информация представляет собой потенциальную или реальную ценность; к ней ограничен доступ посторонних лиц; в отношении сведений применяется специфика коммерческой тайны на основании статьи 1465 ГК РФ.

Рассматриваемый способ охраны информации уместен во многих случаях:

  • Владелец решения, которое подлежит охране, не имеет нужного количества ресурсов для проведения процедуры получения охранного документа за рубежом. Статья расхода с учетом услуг патентного поверенного являются финансово обременительными затратами.
  • Правообладатель изложил в описании к патенту исчерпывающий информационный материал о техническом решении, что обеспечило получение патента. При этом правообладатель владеет секретной информацией по улучшению реализации предлагаемого новшества и не хочет предавать ее огласке.
  • Решение является патентоспособным, но результативность такой формы охраны вызывает сомнение, поскольку патентообладатель лишен возможности контролировать процесс и доказывать его незаконное использование конкурентами. Этот вариант чаще всего актуален для способов как одной из форм объекта защиты.
  • Изъятие подлежащего охране решения из спектра патентной охраны, что прослеживается, например, в организационных решениях. В российском правовом поле не подлежат охране организационные производственные схемы как изобретения, в то время как законодательство США предусматривает такой объект охраны.

Ответственность за нарушение исключительного права может наступить только при условии, что сведения сохраняют характеристику конфиденциальности.

После утраты такого свойства независимо от законности способа фактически прекращается режим исключительного права. В этой черте заключается основная отличительная особенность от объекта защиты в патентном праве, согласно которому сведения утрачивают конфиденциальность с момента подачи заявки на патент.

Секрет производства

Ноу-хау как практический термин часто применяется в контексте деятельности предприятий и других субъектов хозяйствования и именуется секретом производства. Руководитель предприятия определяет перечень информации, которая входит в эту категорию. Права субъекта хозяйствования на ноу-хау должны подтверждаться документально. Варианты следующие:

  • договора между администрацией и субъектами, которые имеют доступ к секретной информации о сохранении режима конфиденциальности;
  • приказы субъекта хозяйствования о принятии мер по охране конфиденциальной информации, которая, как правило, имеет документированную форму;
  • документы, подтверждающие легальность получения информации категории ноу-хау. Так, если не разглашаемые сведения получены самостоятельно, требуется отчет о проведении НИР, если передача права осуществлена третьим лицом – договор о передаче ноу-хау.

Получение ноу-хау на основании результатов, которые дали научно-исследовательские работы, технологические или конструкторские разработки при финансировании из государственного бюджета, подразумевают дополнительное подтверждение в форме договора. Такое соглашение должно четко конкретизировать права и обязанности сторон.

Для чистоты деятельности требуется подтверждение применения ноу-хау в процессе реализации функций субъекта хозяйствования. Таким подтверждением служит соответствующий акт. Доказательством понесенных затрат на ноу-хау являются оплаченные финансовые счета и другие источники.

Виды ноу-хау

Не разглашаемые материалы, используемые для целей бизнеса и оценочной деятельности, классифицируется на три категории:

  1. Информация, отделимая от субъектов, которыми могут быть как частные, так и юридические лица. В эту группу входят такие категории объектов, как чертеж, рисунок, умышленно скрываемые сведения технического содержания, а также так называемые номинальные или условные ноу-хау, включающие информацию о секретных патентоспособных результатах.
  2. Секретные сведения, не отделяющиеся от юридического лица. В их числе основанная традиционная технологическая наработка или аспекты производства, подразумевающие высокий уровень культуры в этом направлении.
  3. Индивидуальные способности и навыки, другая секретная информация, которая является неотъемлемой частью наработок определенного физического субъекта.

В полном смысле слова только первая из перечисленных групп может зачисляться в состав активов нематериальной категории и соответственно относиться к результатам интеллектуального труда.

Второй тип ноу-хау также теоретически предполагает такую возможность, но ее реализация на практике сопряжена с множеством сложностей.

Относительно третьей группы – с юридической точки зрения тут правильно говорить скорее о способностях личности, чем о результатах его деятельности.

Несмотря на распространение легальной, полноценной защиты только на первый из перечисленных пунктов, в процессе практической деятельности важно должное внимание всем категориям. Это позволит избежать проблем с реализацией интеллектуальных прав и обеспечит надежное правовое положение.

Источник: https://zakonadvice.ru/intellektualnoe-pravo/avtorskoe-pravo/nou-xau-v-intellektualnom-prave/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.